Официальный сайт небюджетного нотариата Российской Федерации
 Главная
Информбюро
Нотариат
ФНП
Теория и практика
Нотариальный вестник
Гостиная
Избранное
 
Архив

Законодательство Российской Федерации о наследовании. Последние изменения и новеллы

05.09.2006

Законодательство Российской Федерации о наследовании. Последние изменения и новеллы

 

А.В. Володин, нотариус г. Санкт-Петербурга

 

Законодательство Российской Федерации о наследовании

Основным законом любого общества является Конституция или иной аналогичный по правовой природе и юридической силе закон. Конституция РФ 1993 г. имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Связь наследственного права с конституционными нормами проследить нетрудно, поскольку право наследования тесно связано с правом личной собственности, которая охраняется государством, иными словами, Конституцией Российской Федерации. Согласно ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности охраняется законом. В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в сфере наследования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, можно говорить о том, что нормы Конституции РФ являются непосредственно гарантией реализации каждым гражданином России своих прав в сфере наследственных правоотношений и что право наследования гарантируется законом.

Наиболее объемным и значимым в правовом смысле законодательным актом, регулирующим наследственные правоотношения, является, безусловно, Гражданский кодекс РФ, часть третья которого вступила в силу с 1 марта 2002 года. Регулированию наследственных правоотношений посвящен раздел V «Наследственное право» части третьей ГК РФ. Современное построение этого раздела отражает положение наследственного права как подотрасли гражданского права.

Подотрасль права — это совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных правовых институтов, которая имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования. Наследственное право представляет собой совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и других связанных с этим отношений. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются, то есть возникают либо до момента открытия наследства, при жизни наследодателя (например, отношения по составлению завещания), либо после наследственных правоотношений как отношения по разделу имущества, являющиеся по сути уже процессуальными правоотношениями.

Наследственное право является органической частью гражданского права.

 

Писаные законы

Как известно, главный и основной источник правового регулирования — это leges scriptae (писаные законы), то есть нормы, содержащиеся в законодательстве, регулирующем отношения, которые образуют предмет этого права.

В соответствии со ст. 7 ГК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются, в соответствии с Конституцией РФ, составной частью правовой системы России. Международные договоры России применяются к отношениям непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

В качестве примера можно привести положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, согласно которым способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления (ст. 47 Конвенции). Производство по делам о наследовании движимого имущества также компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти.

В качестве других примеров международных нормативных правовых актов, регулирующих наследственные правоотношения, можно привести следующие:

          Вашингтонская конвенция о международной форме завещаний 1973 года;

          Страсбургская конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы в 1973 году;

          Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений, от 5 октября 1961 г. и др.

Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм, включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.

Следующим по важности нормативным правовым актом в этой области являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст. 64) и ряд подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нотариата. Например, Приказ Минюста РФ от 6 августа 2001 г. № 233 «Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения»; Приказ МВД РФ от 26 ноября 1996 г. № 624 «О порядке регистрации транспортных средств»; Письмо Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «Инструкция по применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине».

Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат следующие законы:

• Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ч. 2 ст. 6, ст. 11);

• Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40–ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ч. 3 ст. 10, ч. 4 ст. 11);

• Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21–ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (ст. 5);

• Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ст. ст. 21, 20, 29);

• Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173–ФЗ «О трудовых пенсиях Российской Федерации» (ч. 3 ст. 23);

• Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102–ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 38);

• Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122–ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 17);

• Федеральный закон от 15 июня 1996 г. № 72–ФЗ «О товариществах собственников жилья» (части 7, 8 ст. 32) и др.

Кроме законов наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами, к которым (в порядке убывания юридической силы) относятся: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые не должны противоречить Конституции РФ, ГК РФ и иным законам. В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу РФ или иному федеральному закону применяются нормы ГК РФ или соответствующего закона.

К указам Президента РФ, так или иначе регулирующим отношения наследственного права, относятся следующие:

• Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о консульском учреждении Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами»;

• Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России»;

• Указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. № 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю» и др.

К постановлениям Правительства РФ, так или иначе регулирующим отношения наследственного права, относятся следующие:

• Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»;

• Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»;

• Постановление Правительства РФ от 13 марта 2002 г. № 152 «О выплате в 2002 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации и некоторых страховых организациях» и др.

 

Неписаные законы

Кроме официальных норм законодательства существуют еще leges non scriptae (неписаные законы), к которым относятся правила поведения, не предусмотренные законодательством, как зафиксированные, так и не зафиксированные в каком-либо документе. К таким правилам поведения в гражданском праве законодатель относит обычаи делового оборота — сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, которые не нашли своего отражения в нормативных правовых актах (ст. 5 ГК РФ). Причем если такие обычаи противоречат положениям законодательства или договору, они не подлежат применению.

Нельзя забывать и о судебной практике. Несмотря на то, что в России судебная практика не является источником права, тенденции ее развития в конкретном регионе нередко оказывают существенное влияние на принятие судьей того или иного решения. Направление развития судебной практики является следствием толкования судами норм закона, которое, в свою очередь, должно быть единообразным и однозначным.

Более того, ведущие цивилисты России не раз высказывали мнения о том, что «...разъяснения Пленума Верховного суда РФ представляют собой не что иное, как толкование законодательства. В них выражается официальная позиция Верховного суда РФ по тем или иным сложным и важным вопросам судебной практики». Складывается устойчивая тенденция к тому, что судебная практика в России со временем будет признана одним из источников права.

Среди судебных постановлений, затрагивающих наследственные правоотношения, можно выделить, прежде всего:

• Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»;

• Определение Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 г. «Переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя»;

• Определение Конституционного суда РФ от 7 февраля 2002 г. № 13–О «По жалобе гражданки Кулаковой Маргариты Ильиничны на нарушение ее конституционных прав абзацем пятым ст. 4 Закона РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и другие, основная масса которых была принята до вступления в силу третьей части ныне действующего ГК РФ.

 

Последние изменения и новеллы

В то время как в ГК РСФСР 1964 г. вопросам регулирования наследственного права был посвящен лишь один раздел, включавший 35 статей, в части третьей ГК РФ данному институту гражданского права уделяется куда больше внимания — 5 глав, содержащих 76 статей.

С принятием части третьей ГК РФ впервые в истории отечественного права в законе раскрывается понятие наследования.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ, наследование можно определить как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил Кодекса не следует иное.

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ) независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в ГК РФ по-новому. Если ранее универсальности правопреемства придавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (абзац 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Наследник может принять наследство либо отказаться от него как по одному из оснований, так и по нескольким из них или по всем основаниям.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).Наследник — это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом.

Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

1)         граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

2)         зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

3)         лица, указанные в завещании;

4)         юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;

5)         Российская Федерация — по завещанию;

6)         субъекты Российской Федерации — по завещанию;

7)         муниципальные образования — по завещанию;

8)         иностранные государства — по завещанию;

9)         международные организации — по завещанию;

10)       Российская Федерации (выморочное имущество) — наследование по закону.*

Итак, законодатель выделяет десять основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Граждане (физические лица) могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. Также по двум основаниям могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (так называемые насцитурусы — от nasciturus). В отличие от прежнего законодательства (ст. 530 ГК 1964 г.) ГК РФ не проводит разграничения между гражданами, родившимися после открытия наследства, подразделяя их на детей наследодателя и детей иных лиц. С принятием части третьей Кодекса к наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся живыми после открытия наследства, но и, например, дети родителей наследодателя (братья и сестры умершего) при призвании их к наследованию в установленном порядке.

Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.

Для целей наследственного правопреемства используется традиционное для отечественного правопорядка понимание времени открытия наследства. Таковым принято считать день смерти гражданина. Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти.

Наряду с этим наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане, которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientеs — умирающие одновременно). В ранее действовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала соответствующие рекомендации, споры о наследстве, обусловленные проблемами коммориентов, не переставали возникать вплоть до недавнего времени.

Иной порядок можно обнаружить в зарубежных законодательствах. Так, в английском праве при невозможности определить последовательность смертей нескольких лиц, которые могли бы наследовать друг за другом, существует презумпция, что смерть таких лиц наступает в последовательности их возраста. Иными словами, старший считается умершим прежде, нежели младший. (Свод английского гражданского права. Составлен под ред. Э. Дженкса. — М., 1941. — С. 20). По статье 720 Французского гражданского кодекса предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если эти обстоятельства неизвестны, в соответствии с возрастом и полом (Французский гражданский кодекс / Науч. ред. и предисловие Д.Г. Лаврова / Перевод А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. — СПб., 2004).

Особенно значимой новеллой в наследственном праве является введение института доверительного управления наследственным имуществом. Согласно ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус, в соответствии со ст. 1026 ГК РФ, в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. Этот договор не влечет перехода права собственности на имущество от собственника к доверительному управляющему.

Особенности договора доверительного управления состоят в следующем:

• к управляющему переходят не правомочия собственника, а право их осуществления;

• это возмездный и реальный договор;

• доверительный управляющий действует от своего имени в интересах указанного учредителем управления лица — выгодоприобретателя, наследника;

• не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги и нематериальные блага.

Частью третьей ГК РФ расширена очередь наследников по закону. Ранее, в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР, действовавшей до мая 2001 г., предусматривалось только две очереди наследников по закону, то есть при отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только самые ближайшие родственники (по первой очереди — родители, дети и супруги; по второй очереди — братья, сестры, дед и бабка; при их отсутствии к наследованию призывалось государство). Федеральным законом № 51–ФЗ от 14.05.2001 г. были введены четыре очереди наследования. Это положение действовало с 17.05.01 г. до 28.02.02 года. Согласно же части третьей ГК РФ, с 1.03.02 г. предусмотрено восемь очередей наследников по закону. Традиционно более существенную, чем в странах Западной Европы, близость отношений между детьми и родителями отражает включение родителей в круг наследников по закону первой очереди, в то время как в большинстве стран континентальной Европы родители относятся к наследникам второй очереди. Это, несомненно, является одной из отличительных черт российского наследственного права.

Так же, как и ранее, в настоящее время допускается наследование по праву представления. Наследование по такому основанию означает, что доля наследника, который мог бы наследовать по закону, но умер до открытия наследства, переходит к его соответствующим потомкам. По ранее действовавшему законодательству к наследованию по праву представления призывались только внуки и правнуки наследодателя, то есть потомки тех детей наследодателя, которых не было в живых ко дню открытия наследства. Теперь же в качестве наследников по праву представления поименованы и потомки наследников второй очереди, то есть племянники и племянницы наследодателя, а также потомки наследников третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.

В ранее действовавшем разделе VII ГК РСФСР 1964 г. наследование по закону имело место, когда и поскольку оно не было изменено завещанием (ст. 527 ГК РСФСР), то есть прерогативу законодатель отдавал такому основанию призвания к наследованию, как наследование по закону. В ныне действующей части третьей ГК РФ указанные основания призвания к наследованию поменялись местами. Теперь первоочередным при определении наследников становится наследование по завещанию, а не по закону (ст. 1111 ГК РФ). Подобный подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось, скорее, исключением, чем правилом.

Вместе с тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы (ст. 1149 ГК РФ). Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя — лиц, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание. Право на обязательную долю выражается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. — не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением свободы завещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственного имущества — с другой.

В случае, когда гражданин не хочет, чтобы содержание завещания становилось известным не только другим лицам, но и нотариусу, составляется закрытое завещание. Эта форма завещаний в российском законодательстве появилась впервые. В конце XIX в. в юридической литературе обращалось внимание на то, что в России «собственно не существует мистических (от греческого mysticos — таинственный, сокровенный, скрытый) или тайных завещаний в том значении, как они допускаются иностранными кодексами. В последних самое завещание совершается в виде публичного акта и в то же время содержание его остается тайной для мест и лиц, их свидетельствующих. По смерти же завещателя это завещание тотчас воспринимает силу публичного акта».

С целью введения этой формы завещаний отмечались ее преимущества. Так, например, указывалось на то, что «распоряжение завещателя остается известным только ему одному, а никому из посторонних. Вследствие этого могут быть предотвращены происки родственников и наследников, их вымогательства, наконец, неудовольствия и споры, происходящие в семействах, когда делается известным, что кто-либо из наследников получает меньшую долю, нежели другие», что «подлог при составлении подобных завещаний почти невозможен».

Закрытое завещание передается нотариусу лично завещателем в заклеенном конверте обязательно в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. После этого нотариус в присутствии тех же свидетелей запечатывает конверт с завещанием в другой конверт и делает соответствующие надписи о завещателе, месте и дате принятия закрытого завещания, а также о свидетелях. Особое исключительное требование, предъявляемое к закрытому завещанию, — это то, что оно под страхом недействительности должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к нотариальному порядке, все же может распорядиться своим имуществом на случай смерти, составив завещание в простой письменной форме. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание.

Вместе с тем законодатель, допуская упрощенный порядок составления завещания, учел обстановку, в которой совершаются такие завещания, а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на формирование и изложение воли завещателя, и установил дополнительные условия, при которых такое завещание приобретает юридическую силу как публичный акт. Во-первых, если после отпадения чрезвычайных обстоятельств завещатель остался в живых, завещание сохраняет силу лишь в течение одного месяца с момента отпадения чрезвычайных обстоятельств. Предполагается, что в течение этого срока при желании он может выразить свою волю по распоряжению имуществом в любой иной предусмотренной законом публичной форме. Установленный месячный срок является пресекательным, он не может быть восстановлен судом ни при каких обстоятельствах. По истечении месяца завещание утрачивает силу и в случае, если завещатель не совершил новое завещание в иной форме, и в случае, если он его совершил, но воспроизвел в нем полностью содержание завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Понятие «чрезвычайные обстоятельства» в законе не раскрыто. Очевидно, речь идет о таких экстремальных ситуациях, при которых создана непосредственная угроза жизни завещателя (стихийные бедствия, боевые действия, катастрофы и т.п.), с одной стороны, и невозможность совершить завещание в иной форме — с другой.

Новацией наследственного права является присутствие свидетелей при составлении, подписании, удостоверении или передаче нотариусу завещания. В этом случае ГК РФ утверждает: присутствие свидетелей может быть как обязательным, в случае, скажем, с закрытым завещанием или с завещанием в чрезвычайных обстоятельствах, так и факультативным. Свидетели могут прийти к нотариусу с завещателем для нотариального оформления завещания, и нотариус не вправе отказать в его удостоверении. Он только обязан сведения о свидетелях внести в соответствующие документы и реестр.

Впервые в нашем законодательстве завещателю предоставлена возможность путем завещательного возложения распорядиться о возложении на одного или нескольких наследников обязанности совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Завещатель может, например, возложить на наследника обязанность передать определенную сумму денег публичной библиотеке для приобретения книг или позаботиться о судьбе принадлежащих ему животных на случай своей смерти путем возложения на наследника обязанностей по уходу за ними.

 

* В одном из проектов части третьей ГК РФ предусматривалось, что выморочное имущество переходит либо в собственность города или района (кроме района в городе) по месту открытия наследства, либо к учреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании в нем, либо к монастырю, после смерти монашествующего (при этом к монастырю переходит не все имущество умершего, а лишь движимое имущество, оставшееся в монастыре, а также вклады в кредитных учреждениях), либо к обществу, товариществу, кооперативу (имущество, принадлежащее умершему в виде акций, вкладов и паев).

Автор: Володин А.В.

Вернуться
Нотариальный Вестник №9 2006


© Федеральная нотариальная палата, 2006-2012

Пишите нам:info@notariat.ru Web-редактору: web@notariat.ru

Разработка сайта и дизайн «ИнфоДизайн» © 2006
Rambler's Top100